- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Как же бесят все эти статьи на тему «у-у-у, все права принадлежат нейросетям, все что вы туда загрузили, переходит к ним, а все что вы там создали, тоже не ваше».
Авторы, которые то ли не были в реальных судах, то ли пишут свои статьи этими же ИИшками, рассусоливают на не имеющие отношения к жизни темы, типа «а может ли робот считаться автором» и так далее (нет, в России не может).
Как юрист по авторским правам и патентный поверенный, не могу смотреть на это спокойно, надоело.
Давайте не на уровне международной теории, а на уровне конкретной российской практики разберем реально интересующие нас простые вопросы:
Я сделал что-то с помощью ИИ, могу я это спокойно использовать, мне не прилетит?
Я сделал что-то с помощью ИИ, а у меня это сперли, могу ли я наказать нарушителя?
Я переделал что-то чужое с помощью ИИ, может ли мне что-то за это прилететь?
Спойлер: нас ждут неочевидные выводы в вашу пользу, о которых вряд ли напишут юристы, работающие в интересах нейросетей.
Текст, картинки, видео, музыка, код — это все объекты авторских прав (произведения).
Права на эти объекты возникают у того, кто этот объект создал.
Создателем признается только конкретный человек, автор.
Художественная ценность произведения значения не имеет.
С точки зрения закона есть всего два условия, чтобы что-то считалось объектом авторских прав: объективная форма и творческий вклад.
С объективной формой все просто. Это значит, что объект должен быть не просто идеей в голове, а иметь конкретное воплощение: картинку, текст или что-то еще. Нейросети эту объективную форму как раз и выдают.
А вот автором по российским законам может быть только человек.
Робот не может считаться автором по умолчанию. То есть в юридических диссертациях можно рассуждать о том, как мог бы измениться мир, если бы робота можно было бы признать автором, но на практике такого нет и пока не предвидится.
Организация, кстати, тоже не может быть автором. Организация может получить права и стать правообладателем, но это уже другая история.
А вот за творческий вклад начинается весь сыр-бор теоретической юриспруденции.
А есть ли творческий вклад в том, что я написал промпт?
А если промпт большой? А если маленький?
А если я выбирал из 100 вариантов, это творческий вклад или нет?
Ведь если творческого вклада нет, то нет и объекта, а значит нет прав…
На практике все эти теоретические рассуждения разбиваются об два интересных нюанса.
Представьте ситуацию: я что-то сгенерировал, у меня это что-то некто взял и спёр, и вот мы дошли до суда.
Суд в такой ситуации по умолчанию будет считать меня правообладателем. Я не обязан объяснять, где и как я чего сгенерировал.
Мне достаточно, например, показать исходник картинки в большом разрешении с датой публикации раньше, чем у нарушителя, и всё.
А если нарушитель захочет пойти в сторону «да у него нет прав, потому что это вообще не объект, он же все сгенерировал», то нарушителю и придется это доказывать.
Для этого ему сначала как-то придется доказать факт генерации, а потом еще убедить суд, что творческого вклада в этой генерации нет.
Как это сделать? Сегодня в наших судах — никак.
Именно здесь в клуб любителей теории стучится реальная судебная практика и говорит…
Да, ваш наметанный глаз может сходу отличить нейрослоп от авторского материала. Все это чатгптшное дерьмо с «без-без-без», «это не про…, это про…» и рваниной из предложений видно за километр.
Но вот какой-то судебной экспертизы, которая могла бы достоверно, под страхом уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, установить, что текст, картинка или что-то еще сделано нейросетью — такого еще не изобрели.
А даже когда и изобретут, то далеко не факт, что суды будут приходить к выводу типа «если сгенерировано, то это не объект авторских прав».
Наоборот, в тех пока еще штучных судебных решениях, которые я видел, суды говорят обратное.
Компания нарисовала картинки для своих товаров на маркетплейсах. Конкуренты эти картинки спёрли и разместили у себя.
Компания пошла в суд и потребовала почти 500 тысяч рублей компенсации.
Конкуренты пытались топить за то, что картинки, дескать, нарисованы нейросетью, а значит творческого вклада человека там нет, значит это не объекты авторских прав и компенсацию взыскивать нельзя.
Суд сказал так (простите за канцелярит, это прямые цитаты суда, но они крутые):
«пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом»
«автор уже в силу самого факта создания произведения обладает авторскими правами на него вне зависимости от его художественного значения и ценности»
«Ответчик не доказал, что спорные произведения были созданы средством, работающим в автоматическом режиме, без участия в таком процессе человека»
В итоге с нарушителей взыскали 120 000 рублей.
(Ссылка на дело: №А40-47850/2026 [1])
Короче, с точки зрения юридической практики вообще неважно, рисуете вы свои картинки попиксельно в пейнте ночами напролет, или генерируете их за 0,005 наносекунд в нейросети.
Если вы возьмете свой результат генерации и назовете себя его автором и правообладателем, едва ли кто-то сегодня сможет доказать в суде обратное.
Итого: если вы что-то сгенерировали нейросетями, то вы смело можете считать себя автором и правообладателем. Исходники только сохраните на всякий случай, желательно в облако.
Ответ из теории будет такой: да, нужно вычитывать пользовательские соглашения и анализировать их с учетом российских и зарубежных законов.
Ответ из практики будет проще: в России еще не было судов, где какой-нибудь ОпенАИ выкатил бы российскому предпринимателю иск за нарушение условий его пользовательского соглашения.
Шедеврум и Кандинский тоже никому ничего не предъявляли. Поэтому едва ли вам стоит за это переживать.
Конечно, юристы могут упрекнуть меня в этом месте за то, что называют «маргинальным правопониманием». Но как по мне, есть юридическая теория, а есть жизнь.
И в жизни сегодня ситуация обстоит так: да, у разных нейросетей свои условия, но при этом нет еще никакой реальной российской практики, где кому-то бы предъявили за нарушение условий пользовательского соглашения.
Если вы что-то сгенерировали в нейросети, а потом кто-то у вас это что-то спер, то в случае суда аргумент нарушителя уровня «а это же нейросеть» или «да он сам пользовательское соглашение нарушил» не будут достойным аргументом. Компенсацию с него в вашу пользу взыщут.
Почему — потому что не его собачье дело, где вы чего и как сгенерировали. Сначала в вашу пользу взыскивают компенсацию, а если когда-нибудь Сэм Альтман захочет что-то поиметь с вашей чебуречной за использование картинки из чатгпт в бизнесе в нарушение условий соглашения, то это уже будут чисто ваши с Сэмом разборки.
Да, тут есть риск с другой стороны, что условный Сбер может запулить «вашу» картинку из Кандинского в рекламу Сбера, потому что по условиям соглашения ему так можно. Но едва ли это тот риск, который вас действительно волнует.
Кроме того, есть еще один нюанс.
Интересно, есть ли в пользовательском соглашении на Фотошоп условие о том, что они с барского плеча могут мне жаловать или не жаловать права на то, что я с помощью Фотошопа нарисовал? А в пользовательском соглашении на Пэйнт?
А если я вчера на рынке купил гуашь, не мог ли чертов производитель гуаши «удержать за собой» права на все мои рисунки этой гуашью? А может он как-то ограничит мои права, если я купил всего пять баночек, а не десять? Мол, с ребенком рисовать таким «стеком» могу, а рекламный шедевр — нет?
Конечно, сейчас я утрирую, и на первый взгляд, может показаться, что все это глупости, ведь есть же пользовательские соглашения нейронок и там всё прописано.
Но не всё так просто.
По поводу нейросетей и их лицензий у нас в России сейчас ситуация такая:
— лицензионный договор по российским законам должен быть заключен в письменной форме (ст. 1235 ГК РФ [2])
— несоблюдение письменной формы лицензионного договора влечет его недействительность (та же ст. 1235 ГК РФ [2])
— лицензионный договор на программу для ЭВМ может быть заключен в упрощенном порядке — это как раз та самая «оберточная лицензия», то есть то самое соглашение, которое мы «подписываем» нажимая кнопку «принять» (ст. 1286 ГК РФ [3])
А теперь вот в чем нюанс: упрощенный порядок заключения лицензионного договора у нас в России действует конкретно на программы для ЭВМ, но только вот «программа для ЭВМ» и «произведение, созданное с помощью программы для ЭВМ» — это два разных объекта.
Поэтому вот и получается, что сама по себе лицензия на нейронку действует в целом, вопросов нет. Но вот может ли она регулировать права на созданные с ее помощью другие объекты — большой вопрос.
Еще более жестким для нейросетей и интересным для нас этот вопрос становится тогда, когда мы вспоминаем, что автором, а значит изначальным правообладателем произведения, может быть только человек.
То есть права на произведение в принципе не могут возникнуть у компании-нейронки. Они всегда возникают сначала у пользователя-автора, и дальше далеко не факт, что нейронка эти права может «отнять» или вообще как-то их ограничить.
Реальный ответ на этот вопрос мы узнаем только из судебной практики, когда она появится.
Пока вопрос не решен в судах, юристы компаний-нейронок будут толковать спорные положения закона в свою пользу, а договор писать исходя из логики наиболее выгодных условий для своей компании: чтобы им принадлежало как можно больше прав, а рисков было как можно меньше.
И если какие-то отдельные положения будут спорными, то юристы пропишут их в пользу компании, а там в случае спора если что уже будут разбираться в суде, отстаивая интересы компании, а не абстрактной «правильности».
В общем, нам с вами тут нужно понимать, что условия пользовательского соглашения на продукт компании — это еще не закон. Это просто условия договора, написанного в интересах компании самой компанией. Какие-то положения будут соответствовать закону, какие-то будут спорными, какие-то могут вообще противоречить закону, такое тоже бывает.
Пока судебной практики по этим вопросам нет, эти положения в пользовательских соглашениях работают как цыганское проклятие: только на тех, кто сам в них верит.
Ответ — да, может. И вот это уже действительно серьезный риск.
Промпт типа «перерисуй это в другом стиле» или «добавь в кадр» с приложением картинки практически гарантированно приведет вас к истории с переработкой чужого изображения.
Компенсации за нарушения авторских прав с этого года увеличили до 10 миллионов рублей (ст. 1301 ГК РФ) [4]. Все десять, конечно, взыскивать будут нечасто, но вот 100-500 тысяч, а иногда и несколько миллионов — вполне рядовая история.
Самое крупное дело в лично моей практике по переработке закончилось взысканием порядка 6 миллионов рублей с нарушителя: там была история с компанией, которая без спроса сократила чужую книгу и начала продавать получившееся «саммари».
Переработка чужого произведения без согласия правообладателя — это нарушение. И тут неважно, каким инструментом эта переработка была сделана: нейросетью, собственноручно или с помощью нанятого автора.
Например, в моей истории с сокращенной книгой, компания пыталась доказать, что для изготовления «саммари» они наняли копирайтера, заплатили ему, и, якобы, поэтому у них появились права. Но суды всех инстанций вплоть до Верховного Суда РФ с моей подачи объяснили нарушителям, что это не так. И если бы даже компания наняла бы не авторов, а использовала бы нейронку для сокращения, факт нарушения все равно бы признали.
Вспоминаю другую историю из суда, где туристический агрегатор с помощью робота собрал чужие фотографии теплоходов, подкорректировал и разместил их у себя на сайте. В итоге взыскали с агрегатора около трех миллионов рублей компенсации.
И их аргумент «а это не мы, это наш робот» им не помог. Делает робот, ответственность несет человек. Поэтому с переработками чужих работ будьте очень и очень аккуратными.
Можно ли с помощью нейросети случайно нарушить чужие права, когда она выдаст вам что-то практически идентичное чужой работе, а вы не будете об этом знать? Можно.
На практике таких споров в российских судах еще не видел, но рано или поздно это случится. Чтобы не оказаться в числе первых, кто на это попадет, составляйте детальные интересные промпты и если уж берете референсы, то берите их разом штук десять, а не один-два.
Если пост полезный-интересный — поставьте посту свой королевский лайк-вверх. Буду тогда писать еще о всяких полезных вещах по моей теме.
Резюмирую:
Вы можете считать себя автором и правообладателем того, что создаете с помощью нейросетей
Если кто-то без вашего согласия использует ваши произведения, вы сможете себя защитить. И не так уж и важно, делали вы это нейросетью или вручную, и даже что там насчет пользовательского соглашения.
«Переделывать» одно конкретное чужое произведение нейросетями без разрешения не стоит. Это может быть признано нарушением.
На все общие вопросы отвечаю в комментариях.
Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, ваше название или лого посмотреть-проверить по настоящим базам, разобраться с регистрацией товарного знака, патентом или судом — пишите мне в личку в телеграме @bchlf [5]
Если в принципе тема «ваша» — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей». [6]
В канале недавно выложил [7]роскошный гайд про запрет иностранных слов. Как не попасть на те самые штрафы в 500 000 рублей, подводные камни и важные нюансы. Вдогонку есть гайд по дизайну, а из недавних постов есть разбор, что вообще происходит в этой сфере в 26 году и чего ожидать дальше.
И вот несколько моих прошлых хабр-разборов в тему:
Автор: alexeybashuk
Источник [13]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/avtorskie-prava/454695
Ссылки в тексте:
[1] №А40-47850/2026: https://kad.arbitr.ru/Card/bff62ba1-27d0-42b8-8a8b-f9dd18f4147b
[2] ст. 1235 ГК РФ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/640cbca01ece35bc535ffe5e6d96b7988d2daf6b/
[3] ст. 1286 ГК РФ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5023e7ec1885fe99c14e29a9e328c664a001f599/
[4] (ст. 1301 ГК РФ): https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_64629%2Fc2f79b53ce582e92680379e2ebd23eeb9fb7855a%2F&postId=3018426
[5] @bchlf: https://t.me/bchlf
[6] у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».: https://t.me/bchlaw
[7] : https://t.me/+JSgfx84x3hljMjhi
[8] Регистрация товарного знака в 2026 году: подводные камни, реальные цифры, практическая польза. Главные изменения: https://habr.com/ru/articles/989826/
[9] Это решение суда поразило всех: иск на 766 000 000 рублей за надпись «Я люблю свою семью»: https://habr.com/ru/articles/980836/
[10] 15 миллионов рублей за нарушение прав на дизайн: как американская компания против нашей судилась: https://habr.com/ru/articles/946584/
[11] «Весь в отца»: они «запатентовали» надпись на одежде и потребовали с нас 1 000 000 рублей, угрожая судом и полицией: https://habr.com/ru/articles/944860/
[12] Сначала они требовали с нас 200 000 рублей, потом 5 000 000, а на суде смеялись нам в лицо: https://habr.com/ru/articles/942958/
[13] Источник: https://habr.com/ru/articles/1057312/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=1057312
Нажмите здесь для печати.